1。分析原告作品根據(jù)我國法律,著作權(quán)的產(chǎn)生采取自動保護(hù)原則,即作品一經(jīng)創(chuàng)作,著作權(quán)即產(chǎn)生。因此,與專利、商標(biāo)等其他類型的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)不同,著作權(quán)侵權(quán)的認(rèn)定也涉及權(quán)利的效力。具有有效著作權(quán)的作品還必須符合下列條件:屬于著作權(quán)法保護(hù)的作品范圍;具有獨創(chuàng)性;可以以某種有形的形式復(fù)制。只要不符合任何條件,原告的作品就不受著作權(quán)法的保護(hù)。這樣一來,被告當(dāng)然沒有侵權(quán)。原告作品同時符合上述條件的,作品受著作權(quán)法保護(hù)。分析被告侵權(quán)作品和被告使用被告侵權(quán)作品的方式,可以適用以下兩個標(biāo)準(zhǔn):一是“接觸”,即有機(jī)會接觸以前的作品;二是“實質(zhì)相似性”,即應(yīng)當(dāng)受著作權(quán)保護(hù)的部分之間的實質(zhì)相似性。其中,后者是鑒定的重點。在判定原告和被告的作品是否“實質(zhì)相似”時,應(yīng)當(dāng)將原告作品受著作權(quán)保護(hù)的部分與被告作品的相應(yīng)部分進(jìn)行比較,以確定在我國司法實踐中是否實質(zhì)相似,人民法院對原告和被告作品是否有實質(zhì)相似性的認(rèn)定也有成功案例。如北京市西城區(qū)人民法院在“末代皇帝后半輩子侵權(quán)糾紛案”中,肯定了被告作品的原創(chuàng)性,即否認(rèn)被告作品與原告作品有實質(zhì)相似之處,從而認(rèn)定被告沒有侵權(quán)。如果被告人的行為屬于作品的使用,那么就需要對被告人的使用行為進(jìn)行分析。相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)法對“使用方式”有不同的含義。例如,在專利法中,指的是“實施”,即對本行業(yè)申請某項專利,按照說明書制造同一產(chǎn)品或者使用同一方法;相比之下,在著作權(quán)法中,它指的是“復(fù)制”,即通過印刷或復(fù)制的方式將作品復(fù)制一份或多份。從專利法和著作權(quán)法的不同角度對實物(如實用性藝術(shù)作品或設(shè)計作品)進(jìn)行保護(hù)時,應(yīng)特別注意區(qū)分“實施”和“復(fù)制”,構(gòu)成不同類型侵權(quán)的,根據(jù)我國著作權(quán)法第五十二條第二款的規(guī)定,“復(fù)制”是根據(jù)工程設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計圖紙及其說明書,建造、生產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)品的最常見的使用方式,不屬于著作權(quán)法上的“復(fù)制”。可見,在我國,平面作品的立體表現(xiàn)并不構(gòu)成對平面作品的侵權(quán)
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