在生活中,盜竊罪有多種形式,單位盜竊罪就屬于一種,它是單位以非法占有為目的的盜竊行為,比如偷用他人水電等,那么這種行為是否構(gòu)成犯罪存在了一定的爭議,今天我們就來看一下對單位犯盜竊罪司法解釋的檢視,希望對你有所幫助。
一、對單位盜竊司法解釋的“兩種理論”爭議
關(guān)于單位盜竊應(yīng)如何處理,這是一個長期爭議的問題。理論與實踐中,對于單位盜竊行為逐漸形成了兩套觀點,亦稱兩種理論,即“否定論”和“肯定論”(或有罪論)。
持“否定論”者認為,對于單位盜竊不應(yīng)以犯罪論處。理由在于:一是刑法條文僅規(guī)定了盜竊罪的主體為自然人,沒有規(guī)定單位可以成為本罪主體。刑法總則雖然對單位犯罪及其處罰作了一般原則性規(guī)定,但刑法第30條明確規(guī)定:“法律規(guī)定為單位犯罪的,應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任”。可見,是否構(gòu)成單位犯罪只能由法律具體規(guī)定。從法治原則的角度論,單位盜竊是否構(gòu)成犯罪,只能由立法機關(guān)通過立法確定,法律規(guī)定了單位盜竊罪,則可對單位盜竊追究刑事責(zé)任,法律沒有規(guī)定單位盜竊罪,則不能對單位盜竊作犯罪處理,包括不能將單位盜竊按自然人犯罪處理。[②]二是單位盜竊與個人盜竊在性質(zhì)上是有所不同的。司法解釋規(guī)定的單位盜竊按自然人盜竊處理,其構(gòu)成要件是“數(shù)額巨大,情節(jié)惡劣的”(1996年批復(fù))和“情節(jié)嚴重”(2002年批復(fù)),這實際上是修改了自然人盜竊罪的構(gòu)成要件,重新建立了一種新的盜竊罪構(gòu)成要件。在單位盜竊的情況下,盜竊行為是單位行為,而不是個人行為,而且單位盜竊的財物歸單位所有而非歸個人所有,因而應(yīng)以單位犯罪論處,但在刑法沒有規(guī)定單位可以成為盜竊罪主體的情況下,對于單位中的直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以盜竊罪追究刑事責(zé)任,則有違反罪刑法定原則之嫌[③]。
持“肯定論”者認為,對單位盜竊不能以單位犯罪論處,但是對單位盜竊中的有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)以自然人犯罪即盜竊罪論處,追究其刑事責(zé)任。最高人民檢察院的司法解釋,就支持“肯定論”。目前,持肯定說的學(xué)者主要有如下理由:首先,犯罪的本質(zhì)是侵犯法益,刑法的目的是保護法益。從法益侵犯的角度看,無論是個人盜竊還是單位盜竊,對法益的侵犯都是一樣的。其次,作為盜竊罪這些財產(chǎn)犯罪構(gòu)成要件的“非法占有目的”,并不局限于非法占為己有的目的,非法為第三人占有也屬于非法占有。最后,從國外的立法例來看,很多國家財產(chǎn)犯罪的立法都明文規(guī)定了為第三人利益的非法占有也屬于非法占有目的。然后,肯定說有利
于避免否定說可能帶來的嚴重后果。
二、基于“兩種理論”是否違反罪刑法定原則之考量
(一)采用否定論的推理方式會違反罪刑法定原則,將會導(dǎo)致司法的恣意
罪刑法定原則是刑法的生命。依罪刑法定原則,對某行為是否認定為有罪,必須首先“找法”———即找出特定的法律規(guī)定,然后對照案件事實,審視特定的行為是否符合刑法的規(guī)定———即審視行為是否為某犯罪成立所必備的要素,如果行為符合刑法的規(guī)定,則可認定犯罪,否則無罪。如果事先隨意確定行為的性質(zhì),再來對照刑法規(guī)定,必然達不到罪刑法定原則所要求的限制司法機關(guān)權(quán)力的目的。故而,采用否定論者的論證方法得出的結(jié)論與罪刑法定原則的精神相抵觸。這是因為:如果采用否定論的論證方式,我們完全會為所欲為,玩弄法律于股掌之上,對某行為想入罪就入罪,想出罪就出罪。如果隨意倒置三段論推理中的大小前提,將會導(dǎo)致司法的恣意,這會嚴重損害刑法罪刑法定原則對司法權(quán)的限制,導(dǎo)致司法權(quán)的失范[④]。
持“否定論”者過分強調(diào)了自然人犯罪主體和單位犯罪主體的差異性及盜竊財物歸屬不同,從而得出同等法益侵害、同樣手段、同樣行為的性質(zhì)卻是不同的。實際上,“從犯罪本質(zhì)來說,就盜竊財產(chǎn)而言,不管盜竊主體是自然人還是單位,也不管實施盜竊行為的本人是否獲得了利益,其行為對他人或其他單位的財產(chǎn)的永久性剝奪沒有改變,即行為對財產(chǎn)的侵犯性,并不取決于盜竊的主體是自然人還是單位,也不取決于行為人是否獲得了利益;在某些情況下,單位實施的盜竊對他人財產(chǎn)的侵犯可能更嚴重”。筆者認為,對某行為是否具有法益侵害及其程度,應(yīng)當(dāng)從客觀的事實———行為對法益的侵害或嚴重威脅出發(fā),作出客觀的判斷,而不是結(jié)合其他因素做綜合判斷,否則,就可能隨意擴大或縮小犯罪圈,致使刑法的隨意性而嚴重威脅罪刑法定原則。[⑤]具體到單位盜竊,其嚴重侵害了法益是毫無疑問的。
因此, 實際上,不論從否定論者的論證方法和過程中,還是從客觀立場判斷行為是否具有法益侵害及其程度來分析,都不難看出,恰恰是否定論者的結(jié)論違反了罪刑法定原則。
(二)關(guān)于有罪論
持“有罪論”者認為,一方面,如果以沒有單位盜竊罪的立法規(guī)定也能對單位盜竊的責(zé)任人追究個人責(zé)任為由,據(jù)此推論單位犯罪的立法沒有實際意義,那么,我們能否以立法規(guī)定單位犯罪的情況下只能對單位判處罰金、單位犯罪往往是要受行政處罰的違法行為、刑法規(guī)定行政罰款可以折抵罰金刑這些因素為由,推論刑法關(guān)于單位犯罪時對單位判處罰金刑的規(guī)定也沒有多少實際意義呢?在這個問題上,否定說必然陷入左右為難的境地:如果對此肯定,那就等于承認關(guān)于單位犯罪的立法沒有實際意義,而這正是自己要批評的觀點;如果對此否定,不僅邏輯上講不通,而且反過來又證明自己對肯定說的批評是錯誤的。另一方面,我們討論的是在現(xiàn)有單位犯罪立法規(guī)定的條件下,對單位盜竊如何處理的問題。這是一個法律適用問題或者說司法問題,而現(xiàn)有的單位犯罪立法規(guī)定是否合理是否必要,那是一個立法問題。立法問題與司法問題是兩種性質(zhì)不同的問題,而“否定說”實際上將兩者混淆了。
處罰直接責(zé)任人的犯罪并不構(gòu)成單位犯罪,如果由法律判定為單位犯罪為前提,就構(gòu)成了刑法中所規(guī)定的單位犯罪,并且對單位實施盜竊行為刑法理應(yīng)加以規(guī)制。
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簡介:
蘇森林律師至今6年律師執(zhí)業(yè)經(jīng)歷,研究生學(xué)歷,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于湖南平楚律師事務(wù)所,中華律協(xié)會員,擔(dān)任過政府單位、企事業(yè)單位法律顧問,開庭處理過大小民商事案件四百多件,主要包括三大類:一是各類合同糾紛,包括買賣合同、工程施工合同糾紛等。二是各類人身損害糾紛,包括交通事故、侵權(quán)、勞動工傷等糾紛。三是日常生活中最常見的糾紛,包括婚姻家事、民間借貸等糾紛。秉承“受人之托,忠人之事‘”的服務(wù)理念,為各當(dāng)事人爭取最大化利益。
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