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中國刑法的非犯罪化問題立法路徑

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-09 · 147人看過

?? 為了保障人權(quán),非犯罪化是當(dāng)今世界刑法發(fā)展的趨勢之一。隨著時代的發(fā)展和社會的變遷,對于犯罪與非犯罪的立法評價不斷地由于社會危害性的標(biāo)準(zhǔn)和公眾根本利益的改變而改變。應(yīng)當(dāng)如何看待中國刑法的非犯罪化問題呢?下面跟隨律霸小編來好好地了解一下吧。

一、非犯罪化的界定

對于非犯罪化的概念,目前各國尚未形成統(tǒng)一的觀點(diǎn)。我國臺灣地區(qū)刑法學(xué)者林山田教授認(rèn)為:“非犯罪化是針對現(xiàn)行刑事實(shí)體法所規(guī)定的犯罪行為,通過刑事實(shí)體法的修正,將其刪除,使其從刑事制裁體系中除籍,而不再是刑事實(shí)體法所要加以處罰的犯罪行為;或者是仍舊保留為犯罪行為,但舍棄刑罰的執(zhí)行或?yàn)楦綏l件的判決,從而使行為人不受到刑罰的制裁;或是增設(shè)追溯要件,或者在刑事程序法上規(guī)定不予追溯等。”清華大學(xué)張明楷教授認(rèn)為,非犯罪化,一般是指將迄今為止作為犯罪處理的行為,不再以犯罪論處。

二、我國非犯罪化的立法路徑之一—活化傳統(tǒng)容隱制度

容隱(mutual concealment of offenses among the Kin),又稱“親親相隱”、“親親得相首匿”、“親屬容隱”、“親親相容隱”或者“同居相隱不為罪”,是中國古代法律術(shù)語,指中國古代法律允許在一定親屬范圍內(nèi),互相隱匿包庇犯罪,官府不因此追究法律責(zé)任的制度{4}。最早將容隱原則應(yīng)用于法律的似乎是秦律:“子告父母,臣妾告主,非公室告,勿聽。而行告,告者罪。”中國容隱法自此開始形成。此后,中國各朝法律以及民國時期刑法都對容隱原則做了規(guī)定。新中國成立之后,容隱制度作為封建思想之糟粕被完全廢棄,扔進(jìn)歷史的“垃圾桶”。至此,中華法系之傳統(tǒng)特征可謂蕩然無存。然而,與我國全面封殺容隱制度形成鮮明對比的是,世界上絕大多數(shù)國家,不論是德國、日本等大陸法系國家還是英美法系國家,都在其刑事法律中或明文規(guī)定了容隱規(guī)則,或暗含了容隱制度的思想。

三、我國非犯罪化的立法路徑之二—強(qiáng)化“但書”出罪機(jī)能

我國《刑法》第13條規(guī)定:“一切危害國家主權(quán)……依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪”這是我國《刑法》對犯罪概念進(jìn)行的具體界定,其中“……但情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪?!辈糠?,我國刑法理論界通常稱為“但書”規(guī)定?!啊徽J(rèn)為是犯罪”含義即指“不構(gòu)成犯罪”。這種“但書”規(guī)定的界定方式,可以稱為定性加定量模式。筆者認(rèn)為,這種定性加定量模式的犯罪定義,符合我國“法不責(zé)眾”的傳統(tǒng)法律觀。北京大學(xué)儲槐植教授認(rèn)為,我國自古沿襲并且影響廣遠(yuǎn)的“法不責(zé)眾”的文化傳統(tǒng)要求我們的刑事立法必須以縮小打擊面為宗旨,注重刑法的謙抑性。而達(dá)致縮小打擊面最為簡約的方式便是從犯罪構(gòu)成的量上進(jìn)行控制,把沒有達(dá)到一定數(shù)量界限的危害行為排除在犯罪圈之外。因此,可以說我國刑法中定量犯罪概念的存在是我國傳統(tǒng)法文化的當(dāng)然體現(xiàn)。刑法“但書”的明確規(guī)定,為情節(jié)顯著輕微危害不大的違法行為提供了一條有效的立法上的出罪路徑。

四、我國非犯罪化的立法路徑之三—增設(shè)正當(dāng)化事由

正當(dāng)化事由,是指刑法中排除犯罪性的行為。正當(dāng)化事由是不構(gòu)成犯罪的情形,因而是定罪的反面。在大陸法系,正當(dāng)化事由主要有:一是緊急行為,包括:正當(dāng)防衛(wèi)、緊急避險、自救行為和義務(wù)沖突;二是正當(dāng)行為,主要包括:法令行為與正當(dāng)業(yè)務(wù)行為(治療行為,律師辯護(hù)活動,報導(dǎo)機(jī)關(guān)的報導(dǎo)、取材活動)、被害人承諾、推定的承諾、自損行為、安樂死。英美法系國家規(guī)定的合法辯護(hù)事由有兩類:一類是“可得寬?。╡xcuse)”,如未成年、錯誤、精神病、被迫行為等,相當(dāng)于大陸刑法的責(zé)任阻卻;另一類是“正當(dāng)事由(justification)”,如緊急避險、正當(dāng)防衛(wèi)、警察圈套(也有人認(rèn)為此項(xiàng)辯護(hù)應(yīng)列為可得寬恕辯護(hù))等,相當(dāng)于大陸法系的違法阻卻。目前,我國的刑法總則中明文規(guī)定的犯罪正當(dāng)化事由只有兩種,即正當(dāng)防衛(wèi)和緊急避險。與國外相比,無論是正當(dāng)化事由的種類還是數(shù)量,我國刑法對正當(dāng)化事由的規(guī)定都過于狹窄和單調(diào)。

五、我國非犯罪化的立法路徑之四—確立無被害人犯罪的非犯罪化

“無被害人犯罪”濫觴于美國學(xué)者埃德溫·舒爾(Schur)1965年出版的題為《無被害人犯罪》的著作。在該書中,作者首次提出了“無被害人犯罪(Victimless Crime)”的概念,即“人們有強(qiáng)烈的需要,主要在成年人之間依自由意志積極交換的行為,如果屬于不為社會承認(rèn)且被法律所禁止買賣的物品或服務(wù),即構(gòu)成無被害人犯罪”。日本學(xué)者大谷實(shí)認(rèn)為,所謂無被害人犯罪是指,專為保護(hù)宗教或道德,而同個人的生活利益無關(guān)的犯罪。概括地說,所謂無被害人犯罪是不對法益產(chǎn)生侵害或危險的犯罪,換句話說,就是保護(hù)法益不明確的犯罪。我國學(xué)者李貴方認(rèn)為,無被害人犯罪指沒有直接被害人或者被害人不明顯的犯罪。

如前所述,我國刑法分則對犯罪構(gòu)成的規(guī)定具有量的限制,刑事立法上已經(jīng)基本上將國際社會所稱的微罪與部分輕罪排除在犯罪之外,實(shí)行了非犯罪化。在刑法規(guī)定的犯罪大抵相當(dāng)于國外刑法規(guī)定的重罪的情況下,司法上的非犯罪化幾乎不可能。西方國家的非犯罪化,主要表現(xiàn)為對無被害人犯罪、自己是被害人的犯罪等單純違反倫理的行為的非犯罪化。但是,我國現(xiàn)行刑法已將單純違反倫理的行為排除在犯罪之外(如我國刑法并沒有規(guī)定通奸、*倫、吸毒等犯罪)。在刑事立法已經(jīng)充分實(shí)行了非犯罪化的立法體例下,司法上的非犯罪化必然沒有很大空間。換言之,在刑事立法已經(jīng)嚴(yán)格限制了處罰范圍的情況下,刑事司法沒有理由進(jìn)一步限制處罰范圍。正因?yàn)槿绱?,刑法?條前段的規(guī)定具有存在的理由;也因?yàn)槿绱耍覈淌滤痉C(jī)關(guān)不應(yīng)當(dāng)盲目進(jìn)行刑事和解,片面追求提高不起訴率;還因?yàn)槿绱?,在行為符合法定犯罪?gòu)成的前提下,濫用刑法第13條但書宣告無罪的現(xiàn)象,應(yīng)當(dāng)杜絕。

作為當(dāng)今世界刑法改革的主題,非犯罪化成為刑法現(xiàn)代化的必然趨勢之一,未來也會隨著國民價值觀的變化而發(fā)生變化。我們要跟隨時代腳步,適應(yīng)社會發(fā)展變化,推進(jìn)我國刑法的進(jìn)一步完善。


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林燁律師,畢業(yè)于華東政法大學(xué),擁有扎實(shí)的法學(xué)理論功底,從事法律工作多年,專注于刑事辯護(hù)法律事務(wù)研究,同時擅于處理知識產(chǎn)權(quán)、合同糾紛、勞動糾紛、婚姻家庭等民商事領(lǐng)域事務(wù),理論和實(shí)踐并行,曾在福建廈門、上海執(zhí)業(yè),后調(diào)入浙江寧波執(zhí)業(yè),先后為多家知名企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)和企業(yè)法律顧問服務(wù),積累了豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。林燁律師秉承著“誠信、忠法、合作、修身正己”的執(zhí)業(yè)理念,為當(dāng)事人提供勤勉盡責(zé)的法律服務(wù),讓法律服務(wù)過程“透明化”,切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

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