2014年2月3日凌晨5點(diǎn),張某到網(wǎng)吧上網(wǎng),上網(wǎng)了大概半個小時之后,看到旁邊13號座椅下面有一個智能手機(jī)掉落在地上,13號座椅上面坐著正在玩游戲的李某,張某心里想,這個手機(jī)肯定是李某掉的,于是趁李某在專心玩游戲的機(jī)會,張某快速的撿起了手機(jī)。撿完手機(jī)之后,張某馬上中止上網(wǎng)回家去了。之后,吳某來到網(wǎng)吧的13號座椅處,聲稱自己的手機(jī)掉了,問李某有沒有看見,在查找無果的情況下,吳某通知網(wǎng)管并報警求助。民警到達(dá)現(xiàn)場后,通過調(diào)取監(jiān)控錄像,發(fā)現(xiàn)是張某整個撿拾手機(jī)的過程。于是民警找到張某,張某一開始始終不承認(rèn),民警只有當(dāng)張某的面,播放了監(jiān)控錄像給他看,他才被迫承認(rèn)。經(jīng)過鑒定,該智能手機(jī)價值4000元左右。
【分歧】
關(guān)于張某撿拾手機(jī)的行為如何定性,存在兩種不同的意見:
第一種意見認(rèn)為,張某的行為構(gòu)成侵占罪。侵占罪是指以非法占有為目的,將他人交給自己保管的財物、遺忘物或者埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大,拒不交還的行為。本案中張某將吳某掉落在網(wǎng)吧的遺忘物即手機(jī)拿走,之后還拒不承認(rèn)的行為,符合侵占罪的構(gòu)成要件。
第二種意見認(rèn)為,張某的行為構(gòu)成盜竊罪。盜竊罪是指以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊公私財物的行為。本案中張某拿走手機(jī)的行為是通過隱秘的方式拿走,而且手機(jī)的價值符合數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn),所以張某應(yīng)該構(gòu)成盜竊罪。
【評析】
筆者同意第二種意見,理由如下:
首先,侵占罪是指將代為保管的他人財物非法占為己有,數(shù)額較大拒不退還,或者將他人的遺忘物、埋藏物非法占為己有,數(shù)額較大拒不交出的行為。盜竊罪是指以非法占有為目的,秘密竊取公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊公私財物的行為。由于侵占罪與盜竊罪兩罪在行為特征方面比較相似,所以,在實踐中如何區(qū)分好兩罪是一個比較復(fù)雜的問題。侵占罪與盜竊罪同屬侵犯財產(chǎn)罪,其主體都是一般主體。其區(qū)別主要表現(xiàn)在于公開和隱秘的分別:盜竊罪是秘密竊取公私財物的行為,在盜竊時,財物并不在行為人控制之下:而侵占罪則是行為人實施侵占行為時,被侵占之物當(dāng)時已在他的實際控制之下。
其次,具體到本案中,吳某掉落在網(wǎng)吧內(nèi)的手機(jī),是剛好掉落在13號座椅的下面,此時13號座椅上面坐著李某,當(dāng)張某看到該手機(jī)時,以為手機(jī)是李某所有的,就采取秘密的手段在李某不知情的情況下拿走,其表現(xiàn)的特征與盜竊罪的“秘密竊取公私財物”的行為是一致的。至于后來查證該手機(jī)是吳某掉落的,這種被侵害的主體對象錯誤,并不影響張某成立盜竊罪行為的本質(zhì)。因為吳某與李某是屬于同一類的主體,相對于張某都是屬于“他人”,再加上張某的“心里”也是認(rèn)為手機(jī)屬于“他人”李某所有,所以符合主觀要件和客觀要件的統(tǒng)一。
最后,網(wǎng)吧作為一個上網(wǎng)的場所,雖然每個人都可以去上網(wǎng),但是所有人要憑身份證實名才能登記上網(wǎng),從這個意義上說,網(wǎng)吧還是一個比較封閉的空間,此時網(wǎng)吧內(nèi)的一切財物,包括他人的遺忘物,在原則上都應(yīng)該屬于網(wǎng)吧管理者占有,哪怕是臨時“占有”。也就是說,掉落的手機(jī)應(yīng)該屬于網(wǎng)吧管理者占有,而張某只是一個上網(wǎng)的人,是網(wǎng)吧的“顧客”,其并不具有在這種封閉的空間,占有他人財物的權(quán)利。所以,張某在沒有經(jīng)過網(wǎng)吧管理者同意的情況下,拿走他人掉落在網(wǎng)吧財物的行為,與盜竊罪的特征,即秘密竊取公私財物的行為是一樣的性質(zhì)。
綜上所述,本案中,張某的行為構(gòu)成盜竊罪比較符合“罪責(zé)刑相適應(yīng)”的原則。
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