由中國訴訟法學(xué)研究會主辦、廣西司法廳和廣西法學(xué)會承辦的訴訟法學(xué)年會于2003年11月13日至15日在廣西南寧市召開。此次會議得到了廣西區(qū)黨委、區(qū)政府、區(qū)政法委及自治區(qū)公、檢、法機(jī)關(guān)、南寧市中院和有關(guān)大學(xué)法學(xué)院的大力支持。
與會代表圍繞著司法改革、證據(jù)立法和三大訴訟法的修改等進(jìn)行了廣泛的研討,并提出了不少立法建議。我們將一些具有爭議性的觀點摘要發(fā)表,希望對讀者會有所啟迪。
????刑事訴訟法:?
????對于刑訴法要不要再修改,主要有以下三種觀點:
????第一種觀點為“必要論”。多數(shù)代表認(rèn)為刑訴法有必要再修改。主要理由是:刑訴法從1996年修改以后已經(jīng)7個年頭,刑訴法在實施中存在著很多問題;同時,我國于2002年已經(jīng)批準(zhǔn)了《經(jīng)濟(jì)與社會權(quán)利國際公約》,《公民權(quán)利與政治權(quán)利國際公約》。兩公約對我國刑訴法也提出了修改的要求。
第二種觀點為“暫緩論”。有部分代表認(rèn)為刑訴法修改的條件尚不成熟。主要理由是:在政治層面上,刑訴法的再修改是司法改革的重要組成部分,而司法改革要服從于政治體制改革。但政治體制改革對刑訴法的修改要求尚不明確。
第三種觀點為“啟動論”。有的代表認(rèn)為刑訴法的再修改已經(jīng)納入了第十屆全國人大立法規(guī)劃,并已經(jīng)獲得中央批準(zhǔn)。因此,現(xiàn)在不是有沒有必要修改的問題,也不是暫緩修改的問題,而是如何修改的問題。對于刑訴法學(xué)界,刑訴法的再修改既是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇.?
刑訴法修改的價值取向
刑訴法如何再修改,在宏觀上必須首先確立價值取向。對此,與會代表認(rèn)識不一,分歧較大,概括起來主要有以下三種觀點:
第一種觀點為“并重論”。多數(shù)代表認(rèn)為,刑訴法的再修改應(yīng)當(dāng)堅持實體公正與程序公正并重,既要懲罰犯罪,又要保障人權(quán),兩者都是基本點,同等重要,不可偏廢。
第二種觀點為“優(yōu)先論”。有的代表認(rèn)為,刑訴法再修改時不可能做到實體公正與程序公正并重,要么實體公正優(yōu)先,要么程序公正優(yōu)先。
第三種觀點為“折衷論”。有的代表認(rèn)為,刑訴法再修改時應(yīng)當(dāng)在堅持實體公正與程序公正并重的前提下分階段強(qiáng)調(diào)優(yōu)先。對于審前程序的設(shè)計要堅持程序公正優(yōu)先;對于審判階段的設(shè)計則要堅持實體公正優(yōu)先。
關(guān)于刑事訴訟的基本原則
有代表從“正當(dāng)法律程序制度化”的角度,提出修改《刑事訴訟法》時應(yīng)當(dāng)規(guī)定下述原則:(1)人權(quán)保障原則;(2)程序法定原則;(3)無罪推定原則;(4)保障辯護(hù)權(quán)原則;(5)程序公開原則;(6)證據(jù)裁判原則;(7)不得強(qiáng)迫自證其罪原則。
還有代表認(rèn)為,作為刑事訴訟的基本原則,必須具備一定的特征,現(xiàn)行法規(guī)定的一些基本原則需要加以調(diào)整。如兩審終審、公開審判和陪審等屬于“制度”,而不是基本原則;憲法已經(jīng)明確規(guī)定了的原則,不宜再在《刑事訴訟法》中重復(fù)規(guī)定;檢察監(jiān)督原則不符合刑事訴訟的規(guī)律,公檢法三機(jī)關(guān)分工負(fù)責(zé)、互相配合、互相制約的原則實踐中存在很多弊端,應(yīng)當(dāng)予以廢除;法院、檢察院獨立行使職權(quán),“不受其他行政機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個人的干涉”,不夠充分,應(yīng)當(dāng)改為“只服從法律”。另外,還應(yīng)當(dāng)增加規(guī)定下述原則:(1)無罪推定原則;(2)程序合法性原則;(3)司法機(jī)關(guān)有義務(wù)保障辯護(hù)權(quán)的原則;(4)比例性原則;(5)避免雙重危險原則;(6)直接、言詞原則;(7)控辯平衡原則。
強(qiáng)制措施和未決羈押制度
一些代表指出,我國現(xiàn)行法關(guān)于強(qiáng)制措施的有些規(guī)定過分抽象,缺乏可操作性,或者規(guī)定不夠明確,造成實踐中執(zhí)行混亂。主張對強(qiáng)制措施體系進(jìn)行系統(tǒng)的修改,并且建議:
1.明確限定拘傳的適用對象和地點,并且規(guī)定兩次拘傳的間隔不得少于12小時;
2.借鑒保釋制度,擴(kuò)大取保候?qū)彽倪m用范圍,并根據(jù)涉嫌犯罪的不同種類,規(guī)定保證金的最高限額和收取辦法,禁止公檢法機(jī)關(guān)重復(fù)適用取保候?qū)?,?guī)定取保候?qū)徠谙?/a>屆滿后自動失效;#p#分頁標(biāo)題#e#
3.鑒于拘留的非正式羈押性質(zhì),應(yīng)當(dāng)取消關(guān)于拘留后提請逮捕的期限可以“延長至30日”的規(guī)定;
4.進(jìn)一步明確逮捕的條件,對逮捕后的羈押審查程序?qū)嵭泻侠淼姆至?,即一般情況下應(yīng)允許保釋,羈押應(yīng)為例外,并且需要經(jīng)過必要的司法審查程序;
5.將對物的強(qiáng)制性措施納入強(qiáng)制措施體系中來。
關(guān)于監(jiān)視居住,一些代表認(rèn)為它容易導(dǎo)致變相羈押,實踐中不好執(zhí)行,因而主張予以廢除。但也有代表認(rèn)為,監(jiān)視居住應(yīng)予保留,應(yīng)限制其適用對象,即一般只在貪污、賄賂和經(jīng)濟(jì)犯罪等特定案件中使用,并且一般應(yīng)在其家中執(zhí)行。
未決羈押制度也是本組討論的一個熱點問題。
律師作用
對于律師在刑事訴訟中的作用主要有以下兩種觀點:
第一種觀點為“擴(kuò)大論”。有的代表認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)賦予律師在刑事辯護(hù)方面的壟斷地位,不允許其他公民擔(dān)任辯護(hù)人,同時,賦予律師在偵查階段的辯護(hù)人身份、賦予律師充分的調(diào)查權(quán)、律師在場權(quán)和執(zhí)業(yè)豁免權(quán)等,以實現(xiàn)控辯雙方的平等地位。
第二種觀點為“必要限制論”。有的代表主張在賦予律師更多權(quán)利的同時,為防止律師的惡意串通行為,刑訴法應(yīng)當(dāng)規(guī)定限制律師行為的具體措施。
關(guān)于審判程序中審級制度
對于兩審終審制的審級制度是否需要改革,主要有以下兩種觀點:
第一種觀點為“一元論”。有的代表認(rèn)為兩審終審是一種相對合理、科學(xué)的制度,應(yīng)當(dāng)予以堅持,并通過重新設(shè)計相關(guān)配套制度加以完善。
第二種觀點為“多元論”。多數(shù)代表認(rèn)為,對于部分案件可以實行三審終審,如死刑案件和具有普遍的法律適用意義的刑事案件。同時,對于適用簡易程序?qū)徖淼牟糠痔囟ò讣试S實行一審終審。
死刑復(fù)核程序
對于死刑復(fù)核程序的改革,主要有以下兩種觀點:
第一種觀點為“取消論”。有的代表主張建立獨立的死刑程序,對死刑案件實行三審終審。
第二種觀點為“保留論”。多數(shù)代表主張保留死刑復(fù)核程序,但在是否將死刑案件復(fù)核權(quán)收歸最高人民法院問題上又有兩種不同意見:一種意見認(rèn)為,應(yīng)將死刑案件復(fù)核權(quán)收歸最高人民法院行使。至于最高人民法院如何行使,有多種方案,如最高人民法院設(shè)立分院,或最高人民法院設(shè)立死刑復(fù)核庭,或最高人民法院設(shè)立巡回法庭。另一種意見則認(rèn)為,現(xiàn)行做法是務(wù)實的。如果全部死刑均由最高人民法院復(fù)核,不僅脫離實際,而且需要高昂的司法成本
被害人的權(quán)利保護(hù)
與會代表普遍認(rèn)為,《刑事訴訟法》在加強(qiáng)對犯罪嫌疑人、被告人權(quán)利保護(hù)的同時,還應(yīng)加強(qiáng)對被害人的權(quán)利保護(hù),這不僅是時代潮流的需要,也是實現(xiàn)司法公正的必然要求。一些代表提出了具體的建議:
1.進(jìn)一步完善對被害人不服不予立案決定的程序保障;2.將公訴機(jī)關(guān)的不起訴決定或公安機(jī)關(guān)不予追究刑事責(zé)任的理由在被害人提起自訴之時交由人民法院審查,以法院的審查結(jié)果作為受理被害人起訴的標(biāo)準(zhǔn)之一;3.完善國家賠償制度,將被害人損害賠償納入國家賠償范圍;并且允許對被害人給予精神損害賠償;4.大力發(fā)展社會保險制度、社會救濟(jì)制度,建立被害人援助基金等,通過多渠道賠償或補(bǔ)償被害人所受的損害。還有代表提出,可以用罰金、沒收財產(chǎn)等收入補(bǔ)償在刑事附帶民事訴訟中未得到賠償或者未得到足額賠償?shù)谋缓θ嘶蚱溆H屬;5.賦予被害人上訴權(quán),以便與其當(dāng)事人的訴訟地位相適應(yīng)。但也有學(xué)者反對賦予被害人上訴權(quán),認(rèn)為這樣做會破壞訴訟結(jié)構(gòu)的平衡,損害被告人的利益。
刑事證據(jù)立法
關(guān)于刑事證據(jù)立法的模式:學(xué)者們基本形成了一種共識,主要將刑事證據(jù)法納入刑事訴訟法修改的整體規(guī)劃,既不搞三大訴訟統(tǒng)一的證據(jù)法,也不搞單獨的刑事證據(jù)法,而是按照大陸法系的傳統(tǒng)在刑事訴訟法中專設(shè)“證據(jù)篇”或“證據(jù)章”。
關(guān)于證據(jù)種類:有學(xué)者對刑訴法是否有必要規(guī)定證據(jù)種類提出了疑問,主要理由是:1.三大訴訟法所規(guī)定的證據(jù)種類在名稱上會不一致;2.勘驗檢查筆錄是否作為一種證據(jù)是有疑問的;3.在司法實踐中,某一個證據(jù)究竟屬于何種證據(jù)有時難以判斷,比如,e-mail屬于視聽資料還是書證?X光片是視聽資料還是物證或書證?從將來發(fā)展的角度看,可能還會出現(xiàn)一些新的證據(jù)形式,比如測謊議測試結(jié)果,如果把它視為證據(jù),它屬于哪種證據(jù)?;谏鲜隼碛桑搶W(xué)者認(rèn)為,刑訴法明確規(guī)定證據(jù)種類可能沒有必要。#p#分頁標(biāo)題#e#
還有學(xué)者提出了相反的意見,認(rèn)為刑訴法還是應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定證據(jù)的種類,因為證據(jù)種類的劃分是設(shè)立特定的證據(jù)規(guī)則的基礎(chǔ)。只是目前刑訴法規(guī)定的證據(jù)種類體系過于封閉,應(yīng)當(dāng)通過修正,使其有一定的開放性。
????民事訴訟法:
????關(guān)于修改民事訴訟法的必要性:?
??現(xiàn)行的民事訴訟法是在我國市場經(jīng)濟(jì)確立之前出臺的,無論在訴訟理念,還是基本程序制度方面,都與市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不相適應(yīng)。代表們建議積極修訂民事訴訟法。
訴權(quán)保護(hù)是我國民事訴訟法修訂的根本目標(biāo)?,F(xiàn)行民事訴訟法整體是好的,其體例和框架基本上符合中國國情,且行之有效,因此,修訂民事訴訟法應(yīng)在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)行,不應(yīng)另起爐灶。
有的代表認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大獨任制的適用范圍。在審判實踐中,合議制日益流于形式。獨任制成為主要的審判形式;獨任制具有節(jié)約審判資源的特點,而且一般案件適用獨任制不會對公正構(gòu)成太大的威脅。
重大程序制度的改革
一是普通程序的改革。有的代表認(rèn)為,普通程序的改革主要涉及到起訴受理制度的改革、審理的集中化、審前準(zhǔn)備程序的構(gòu)建等。目前的立案審查制度已經(jīng)侵害了當(dāng)事人的訴權(quán),新的民事訴訟法是否還要規(guī)定受理制度值得檢討。
二是簡易程序的改革。有的代表認(rèn)為,我國簡易程序存在的問題是:使用標(biāo)準(zhǔn)較為抽象,可操作性差,在司法實踐中,應(yīng)當(dāng)適用簡易程序的案件卻采用普通程序予以審理,或者應(yīng)當(dāng)適用普通程序的案件卻采用簡易程序予以審理,這些現(xiàn)象大量存在。因此必須改革簡易程序。
三是增設(shè)小額訴訟程序。有的代表認(rèn)為,在現(xiàn)實生活中,存在著大量的小額民事糾紛。當(dāng)事人因無法忍受人力、物力、時間和財力的支出,希望糾紛能夠得到迅速解決。
四是特別程序。有的代表認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)完善特別程序的體系。這個體系應(yīng)當(dāng)包括:選民資格案件程序、非訟案件程序、公示催告程序、人事訴訟程序以及其他特別訴訟程序。其中非訟程序和人事訴訟程序非常重要。
五是保全程序。有的代表認(rèn)為,我國民事訴訟法規(guī)定的臨時救濟(jì)制度存在先天性的內(nèi)在缺陷,欠缺行為保全制度,暫時滿足權(quán)利的制度也不健全,無法為當(dāng)事人提供相應(yīng)的救濟(jì),建議完善保全程序:(1)將財產(chǎn)保全制度改造為訴訟保全制度,補(bǔ)充行為保全制度。(2)構(gòu)建暫時性穩(wěn)定法律狀態(tài)、保護(hù)權(quán)利的制度。這項制度可以涵蓋訴訟禁令和先行給付。
六是區(qū)際民事訴訟程序。我國民事訴訟法對區(qū)際民事訴訟程序沒有規(guī)定。在司法實踐中,一般參照涉外民事訴訟程序的有關(guān)規(guī)定處理。
民事訴訟法的基本原則
有的代表認(rèn)為,民事訴訟法的基本原則不同于實體法原則,它是司法原則,不是立法原則,法官不應(yīng)當(dāng)將它們作為自由裁量案件的依據(jù)。我國現(xiàn)行民事訴訟法規(guī)定了十幾項基本原則,在理論上和實踐中都容易造成混亂,所以最好不規(guī)定基本原則。
但是,大多數(shù)代表認(rèn)為,是否在民事訴訟法中規(guī)定基本原則,應(yīng)當(dāng)著重考察他在民事訴訟法典中具有何種功能、能起多大作用。同時這種功能及作用是否能夠通過其他方式代替,如果沒有,就應(yīng)當(dāng)予以規(guī)定。
中國人民大學(xué)資深教授江偉等認(rèn)為,在重塑民事訴訟法的基本原則時,對于那些不具有基本原則特質(zhì)的“原則”不應(yīng)作為民事訴訟法的原則,如人民調(diào)解原則。此外,凡是已經(jīng)有憲法規(guī)定的原則,民事訴訟法不應(yīng)重復(fù)規(guī)定,這些原則可由民事訴訟法“根據(jù)憲法制定本法”的立法宗旨所包含。據(jù)此,民事訴訟法的基本原則應(yīng)按照以下方案進(jìn)行:一是,保留處分原則、辯論原則、調(diào)解原則;二是,增加程序本位原則、程序選擇權(quán)原則、誠實信用原則、公益訴訟原則等。
是否允許當(dāng)事人選擇法官
2003年6月5日,我國臺灣地區(qū)頒布了《民事訴訟合意選定法官審判暫行條例》。與會代表對當(dāng)事人選擇法官制度,及其對大陸地區(qū)的借鑒意義進(jìn)行了討論。一些代表認(rèn)為,這種制度可以提升人民對司法的信賴程度,推進(jìn)司法民主化;可以減輕當(dāng)事人的訟累、提升法官的素質(zhì);有利于保障當(dāng)事人的程序選擇權(quán)。因此,大陸地區(qū)可以借鑒它。#p#分頁標(biāo)題#e#
另一些代表認(rèn)為,當(dāng)事人選擇法官的制度在我國是可行的。例如在仲裁案件中當(dāng)事人就可以選擇仲裁員,這是一個很好的經(jīng)驗。社會現(xiàn)實中的大環(huán)境并不能作為該制度能否推行的前提。我國可以通過立法建立該制度。
關(guān)于法院調(diào)解
圍繞這個議題,代表們討論了如下問題:法院調(diào)解制度的存廢問題、法院調(diào)解是否可以作為民事訴訟法的基本原則、法院調(diào)解是否應(yīng)當(dāng)遵循“查明事實、分清是非”的原則等。
我國民事訴訟法將自愿合法調(diào)解作為基本原則之一。對此,有的代表表示反對,主張取消這一原則,持這種觀點的代表認(rèn)為,調(diào)解作為一項原則應(yīng)當(dāng)予以否定,但是它可以作為一項訴訟制度保留下來,與判決共同發(fā)揮解決糾紛的作用。
有的代表主張取消“調(diào)解”,以“訴訟和解”取而代之。
但是大多數(shù)代表認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)保留法院調(diào)解制度,并進(jìn)一步從程序方面來加以完善。
廢除“兩審終審制”,建立“三審終審制”
與會代表紛紛發(fā)言,譴責(zé)兩審終審制的弊端。
針對兩審終審制存在的問題,與會代表提出了根治辦法。最具有代表性的方案是:實行“三審終審制”,將終審法院放到省一級高級人民法院和最高人民法院。北京大學(xué)法學(xué)院付郁林博士認(rèn)為,這種設(shè)計和構(gòu)想是實現(xiàn)上訴程序基本功能的需要。她認(rèn)為民事上訴程序的基本功能包括四個方面:(1)糾正下級法院判決的錯誤,確保法律解釋和法律適用的正確性;(2)保障法律適用和解釋的統(tǒng)一性,同時協(xié)調(diào)統(tǒng)一地發(fā)展法律;(3)吸納當(dāng)事人的不滿,提高司法判決的正當(dāng)性;(4)從制度上分擔(dān)初審法院法官因裁判案件而產(chǎn)生的責(zé)任與壓力,促進(jìn)司法獨立。她認(rèn)為,通過50多年來的司法實踐已經(jīng)證明,我國的兩審終審制沒有能夠有效地實現(xiàn)上述功能,采用“三審終審制”,能夠從制度上克服前者所導(dǎo)致的種種弊端。
上述觀點得到多數(shù)代表的贊同。有的代表提出了補(bǔ)充意見。
誰啟動再審程序更合適?
與會代表認(rèn)為,我國審判監(jiān)督程序的時間表明,它已經(jīng)嚴(yán)重違背了立法初衷。此外,我國再審制度還存在無限制再審,以及由于因再審而產(chǎn)生的法院與檢察院之間的矛盾等問題。
最高人民檢察院民事行政檢察廳楊明剛同志認(rèn)為,應(yīng)該建立“一元制”的再審啟動機(jī)制。他說,如果憲法和民事訴訟法仍然確立民事訴訟的檢察監(jiān)督原則,那么,建立“一元制”的再審啟動機(jī)制是完全必要的。
來自中南財經(jīng)政法大學(xué)的李漢昌教授等認(rèn)為,法院不應(yīng)該作為再審之訴的啟動主體,至于檢察院,他們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將檢察院提起再審的范圍僅僅限于公益訴訟案件。作為一種訴,在啟動上當(dāng)事人有處分權(quán),在再審的提起上實行“私法自治”原則。再審的提起要符合法定的再審上訴的要件,必須符合適格當(dāng)事人、法定時效的要件。
云南省高級人民法院立案庭庭長況繼明結(jié)合自己的實踐談到再審與申訴問題,認(rèn)為目前的再審工作處于一種無序狀態(tài),導(dǎo)致工作效率低、隨意性大,使得該啟動再審的案件得不到及時啟動,而對有的申訴案件卻反復(fù)再審。他還擬定了《申訴、申請再審審查程序框架》,就這種審查程序的基本原則、管轄、審查對象、啟動主體、啟動條件、準(zhǔn)備工作及其他規(guī)則都作出了規(guī)定。
????行政訴訟法:
?????關(guān)于修改行政訴訟法的必要性:
????《行政訴訟法》的規(guī)定已經(jīng)難以適應(yīng)目前的經(jīng)濟(jì)形勢,經(jīng)濟(jì)因素的發(fā)展變化是行政訴訟制度不可回避的現(xiàn)實,同時也為修改《行政訴訟法》提供了強(qiáng)大的推動力。
現(xiàn)行的具有工具色彩的《行政訴訟法》已經(jīng)難以達(dá)到“依法治國”方略的政治要求。
我國政府已經(jīng)簽署《經(jīng)濟(jì)與社會權(quán)利國際公約》和《公民權(quán)利與政治權(quán)利國際公約》,現(xiàn)行《行政訴訟法》與兩公約距離甚遠(yuǎn),修改已迫在眉睫。
關(guān)于設(shè)立行政法院
有代表認(rèn)為,我國設(shè)立行政法院不僅必要,而且可能。#p#分頁標(biāo)題#e#
我國設(shè)立行政法院十分必要。因為我國行政審判工作中遇到許多困難和問題,行政機(jī)關(guān)采取不正當(dāng)手段干預(yù)和妨礙行政審判;公民對行政審判信心不足;法院對行政審判不夠重視,有的法院未能嚴(yán)格依法受理和審理案件。
代表們同意我國在最高法院之下設(shè)立省、市兩級專門行政法院,基層(縣一級)不設(shè)行政法院的構(gòu)想,而且,代表普遍認(rèn)為,隸屬于最高法院的行政法院制度設(shè)計,既能解決當(dāng)前行政審判中遇到的困難,又不與憲法所規(guī)定的法院體制相沖突,符合我國國情,是切實可行的。
關(guān)于行政訴訟目的和原則
有些代表認(rèn)為,現(xiàn)行行政訴訟法關(guān)于立法目的的表述———既保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,又維護(hù)行政機(jī)關(guān)依法行使行政職權(quán),具有明顯的二元化傾向,行政訴訟目的的二元化不可避免地弱化了行政訴訟法的應(yīng)有價值,具有很大的弊端,在修改行政訴訟法時,應(yīng)確立保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益作為行政訴訟的惟一目的。
行政訴訟原則是與行政訴訟目的密切相關(guān)的重大問題。有代表認(rèn)為,我國現(xiàn)行行政訴訟法沒有確立權(quán)利有效保障原則,在修改行政訴訟法時應(yīng)當(dāng)借鑒德國及受德國影響的國家和地區(qū)關(guān)于權(quán)利有效保障原則的規(guī)定:禁止運用法律上或者事實上的方法妨礙救濟(jì)渠道;禁止對救濟(jì)渠道的運用附加不必要的困難;必須符合正當(dāng)法律程序的最低要求;應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木葷?jì)形式;應(yīng)提供即時的權(quán)利救濟(jì)。
關(guān)于訴權(quán)的保障
我國引入權(quán)利有效保障原則,對行政訴訟制度的改革有著重要意義。
1、關(guān)于行政訴訟受案范圍的擴(kuò)大
有代表對行政訴訟受案范圍問題作了專門的探析,認(rèn)為行政訴訟受案范圍標(biāo)志著法院審查行政行為的可行性,意味著行政相對人訴諸法院的可能性,也意味著對當(dāng)事人資格的確定。從行政審判的實踐來看,行政訴訟的受案范圍呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢,今后,抽象行政行為將納入行政訴訟的受案范圍,行政機(jī)關(guān)的最終裁決行為將會縮小范圍,并最終取消。
此外,與會代表普遍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部行政行為納入司法審查范圍,廢除有關(guān)法律規(guī)定的終局裁決行政行為。
2、關(guān)于行政訴訟類型化
有代表認(rèn)為,行政訴訟類型化是關(guān)乎行政訴訟全局的重大問題,當(dāng)事人的起訴條件、法院的審理規(guī)則、訴訟程序的設(shè)置、判決種類的適用無不受制于行政訴訟的類型,一國行政訴訟類型的多寡及其設(shè)置的科學(xué)與否直接影響到該國公民行政訴權(quán)的保護(hù)程度以及法院司法審查功能的實現(xiàn),因此類型化是行政訴訟制度的核心。
我國行政訴訟法的制定者和行政法學(xué)界,對行政訴訟類型化這一重大命題表現(xiàn)出明顯的“集體無意識”。我國應(yīng)盡快實現(xiàn)行政訴訟的類型化,
3、關(guān)于行政訴訟的原、被告制度
與會代表普遍認(rèn)為現(xiàn)行行政訴訟法對原告的要求過于嚴(yán)格,應(yīng)當(dāng)放寬條件,除了國防、外交等國家行為以外,對于其他的行政行為,只要影響到公民、法人或者其他組織的合法權(quán)益,都可以提起行政訴訟。
對于公益訴訟,有代表認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)建立以檢察機(jī)關(guān)為主,以公民、法人或者其他組織為輔的訴訟主體制度。但有代表不贊同這一觀點,認(rèn)為公民提起公訴缺乏現(xiàn)實操作性,因此,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)作為公益訴訟的惟一起訴主體。
會上,有代表探討了以往學(xué)術(shù)界較少關(guān)注的行政訴訟被告制度,認(rèn)為現(xiàn)行行政訴訟法規(guī)定的被告制度存在許多缺陷。有代表認(rèn)為,我國行政被告制度可以設(shè)計為:1.增加四類被告:行業(yè)組織和職業(yè)協(xié)會、社區(qū)組織和村民委員會、國立大學(xué)等承擔(dān)公共事務(wù)的組織、具有特許經(jīng)營權(quán)的企業(yè)組織;2.具體的設(shè)計:各級人民政府在履行職責(zé)過程中與相對人發(fā)生糾紛,由各級人民政府作被告;國務(wù)院各部門與相對人發(fā)生的糾紛,由部門作被告;地方各級人民政府的職能部門與相對人發(fā)生的糾紛,由所在的政府作實質(zhì)被告;垂直管理的行政機(jī)關(guān)與相對人發(fā)生的糾紛,由該機(jī)關(guān)作被告。#p#分頁標(biāo)題#e#
關(guān)于行政訴訟的其他問題
會議還討論了行政訴訟的其他問題。在行政訴訟第三人問題上,有代表認(rèn)為我國目前對第三人的規(guī)定極為粗疏,應(yīng)當(dāng)借鑒《聯(lián)邦德國行政法院法》、日本《行政案件訴訟法》等國家對第三人制度的規(guī)定。在證據(jù)制度上,有代表從程序正義著手,分析了最高法院《關(guān)于行政訴訟證據(jù)若干問題的規(guī)定》中有關(guān)證據(jù)規(guī)則,認(rèn)為最高法院的這一司法解釋主要體現(xiàn)了程序正義,具有及其重要的法治意義,應(yīng)當(dāng)盡快法律化。
在審理程序上,有代表主張修改行政訴訟法時,應(yīng)當(dāng)針對不同案件的程序進(jìn)行分流處理,對案情簡單、標(biāo)的較小的行政訴訟案件,可以適用簡易程序,由審判員一人獨任審判,審理過程不必完全遵循普通程序的步驟,審限也應(yīng)縮短。
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