案件同一標的是否構(gòu)成重復(fù)起訴
案件同一標的不一定構(gòu)成重復(fù)起訴,構(gòu)成重復(fù)起訴需要符合相應(yīng)的條件。
一、認定重復(fù)起訴的一般標準
新民訴法解釋第二百四十七條規(guī)定:“當事人就已經(jīng)提起訴訟的事項在訴訟過程中或者裁判生效后再次起訴,同時符合下列條件的,構(gòu)成重復(fù)起訴:
“(一)后訴與前訴的當事人相同;
“(二)后訴與前訴的訴訟標的相同;
“(三)后訴與前訴的訴訟請求相同,或者后訴的訴訟請求實質(zhì)上否定前訴裁判結(jié)果。
“當事人重復(fù)起訴的,裁定不予受理;已經(jīng)受理的,裁定駁回起訴,但法律、司法解釋另有規(guī)定的除外?!?/p>
該條規(guī)定,系針對2012年修訂的《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十四條第五項作出的解釋,即最高人民法院對民事訴訟中的“重復(fù)起訴”這一概念,第一次做出明確的解釋和界定。而由于上述法條系民事訴訟法中對“一事不再理”原則的具體規(guī)定,故而對該條款的具體解釋,也可以作為“一事不再理”原則的具體適用規(guī)則。
但是,新民訴法解釋對重復(fù)起訴的這一解釋和界定,卻未能真正解決民事訴訟中何為“一事”這一本質(zhì)性的問題。
根據(jù)新民訴法解釋第二百四十七條的規(guī)定,重復(fù)起訴的構(gòu)成要件有三,即:
1、當事人相同;
2、訴訟標的相同;
3、后訴與前訴的訴訟請求相同,或者后訴的訴訟請求實質(zhì)上否定前訴的裁判結(jié)果。
這三個構(gòu)成要件里邊,當事人相同最好理解,即后訴的原告仍為前訴的原告,而后訴的被告仍為前訴的被告。如果當事人的訴訟地位發(fā)生變化的,則并非“重復(fù)起訴”。
訴訟請求相同或者后訴訴請實質(zhì)上否定前訴的裁判結(jié)果也好理解,比如后訴要求解除合同賠償損失,即是對前訴實際履行合同的裁判結(jié)果的否定。當然,在新民訴法解釋頒布前,學界和實務(wù)界對于重復(fù)起訴或者“一事不再理”的理解中,一般均以前訴和后訴的訴訟請求相同為要件,而對于后訴訴請實質(zhì)上否定前訴的裁判結(jié)果的情況,則并未涉及。此次新民訴法解釋將此作為重復(fù)起訴要件之一,確有必要。
但是,什么是“訴訟標的”相同?
訴訟標的這一概念源自德國法,并成為大陸法系訴訟法學中的一個基本概念。這一概念在第二次世界大戰(zhàn)之前,學界(德國和日本學界)的認識還是統(tǒng)一的,即訴訟標的是訴訟當事人之間請求法院裁判的法律關(guān)系。隨著理論發(fā)展,第二次世界大戰(zhàn)之后,訴訟標的理論亦發(fā)展出各種新的學說,目前學界普遍接受的通說,認為應(yīng)當按照訴訟請求和原因事實(指訴訟請求所依據(jù)的事實)來確定訴訟標的。而按照這一理論,訴訟請求不同,則即便原因事實相同,亦可能構(gòu)成不同的訴訟標的,從而導致不同的訴的發(fā)生。
但是,在我國司法實踐中,目前采取的通說仍將訴訟標的理解為“當事人請求人民法院裁判的法律關(guān)系”。
那么問題來了,對一個事實在法律層面的不同解讀,可能產(chǎn)生眾多的法律關(guān)系,而如果每一種法律關(guān)系都可以構(gòu)成一個訴訟標的,那么也就意味著一個事實是可能被“重復(fù)起訴”到法院,并可能得到法院不同的裁判結(jié)果的。
例如,《中華人民共和國合同法》第一百二十二條關(guān)于違約責任和侵權(quán)責任競合的規(guī)定,如果債權(quán)人依據(jù)合同法主張了違約賠償后,是否還可以另行起訴主張侵權(quán)責任呢?至少按照新民訴法解釋第二百四十七條的規(guī)定,債權(quán)人仍然可以提起訴訟而不構(gòu)成“重復(fù)起訴”,畢竟違約賠償請求權(quán)與侵權(quán)賠償請求權(quán),其訴訟標的并不相同啊。
由此可見,新民訴法解釋第二百四十七條關(guān)于重復(fù)起訴的一般標準,由于將“訴訟標的”這一玄之又玄的概念作為判斷標準之一,從而沒能很好的解決“重復(fù)起訴”或者“一事不再理”,相反卻可能導致對裁判結(jié)果不滿的當事人,通過主張其他“訴訟標的”而“重復(fù)起訴”。
二、“重復(fù)起訴”一般判斷標準的例外
新民訴法解釋第二百四十八條規(guī)定:“裁判發(fā)生法律效力后,發(fā)生新的事實,當事人再次提起訴訟的,人民法院應(yīng)當依法受理?!痹摋l規(guī)定可以視為對認定重復(fù)起訴一般標準的例外規(guī)定,同時也體現(xiàn)了最高人民法院在重復(fù)起訴問題上,仍將原因事實或者客觀事實作為判斷是否構(gòu)成重復(fù)起訴的標準之一。
事實上,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十四條第五項的規(guī)定中,并未就發(fā)生新的事實的情況下,當事人應(yīng)當另行起訴還是應(yīng)當申請再審做出區(qū)分,但實踐中受案法院一般會要求當事人申請再審,而不接受當事人的“重復(fù)起訴”的請求。因此,新民訴法解釋第二百四十八條,是對裁判發(fā)生法律效力后,發(fā)生新的事實時當事人如何行使訴權(quán)的進一步的細化的規(guī)定,這一規(guī)定無疑更有利于維護當事人的訴權(quán)。
但是,如何認定“發(fā)生新的事實”,又成為了該條解釋適用的難點。例如,雙方當事人在合同中約定“合同簽署后若干年后,雙方合作沒有實質(zhì)性進展的,任何一方可以解除合同”,而如果一方當事人在合同約定的解除期之前請求對方實際履行并得到法院支持,那么在對方并未實際履行而時間經(jīng)過后已經(jīng)滿足合同約定的“若干年”的解除條件時,是否能夠另行起訴解除合同呢?畢竟按照新民訴法第二百四十七條的規(guī)定,后訴的當事人、訴訟標的與前訴完全相同,而后訴的訴請實質(zhì)上否定了前訴的判決結(jié)果。換句話說,是否單純的時間的經(jīng)過就已經(jīng)構(gòu)成了“發(fā)生新的事實”呢?
更何況,如果當事人在另行提起訴訟時,明確主張“發(fā)生新的事實”的,而這一主張應(yīng)由法院在實體審理中做出判斷,而不可能在案件受理之前判斷當事人關(guān)于“新的事實”的主張不成立,從而受案法院必須接受當事人的起訴。無疑,當事人很可能以所謂的“新的事實”甚至與案件無關(guān)的其他事實,另行提起訴訟,從而導致前訴裁判無法得到有效的執(zhí)行。
再進一步的,所謂“發(fā)生新的事實”,顯然需要提供“新的證據(jù)”對此加以證明。但《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項又規(guī)定,有新的證據(jù)足以推翻原判決、裁定的,人民法院應(yīng)當再審。因此,如何判斷這一“新的證據(jù)”證明的到底是裁判后“發(fā)生的新的事實”,還是裁判前發(fā)生“舊的事實”?畢竟,新民訴法解釋第二百四十八條,將“發(fā)生新的事實”的時點限制在“裁判發(fā)生法律效力后”,但我們常常面臨的情形是“新的事實發(fā)生在裁判發(fā)生法律效力前但相關(guān)證據(jù)產(chǎn)生或者取得在裁判發(fā)生法律效力后”,這個時候當事人是應(yīng)當申請再審還是另行起訴呢?上述司法解釋仍沒有對此作出解答。
雖然無論是當事人申請再審還是提起訴訟,民事訴訟法中均給予了當事人程序上的救濟權(quán)利,但由于申請再審的期限與另行提起訴訟的時效存在巨大的差別,以及申請再審和提起訴訟在程序上、實體上啟動程序的巨大差異,很可能因當事人和法院對此的不同認識,導致當事人的實體權(quán)益遭受不可逆的損失。對此,希望最高人民法院在對新民訴法解釋進行進一步的適用解釋或者修訂時,能夠給予我們明確的答案。
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